W praktyce pojawiał się problem przy zgłaszaniu podobnych znaków przez różne spółki z tej samej grupy kapitałowej. W takiej sytuacji Urząd Patentowy odmawiał udzielenia prawa na późniejsze znaki, nawet jeśli właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego, wskazanego przez UP jako kolizyjny, wyraził zgodę na rejestrację nowego znaku. Dzięki nowym przepisom, UP bierze takie zgody pod uwagę i zakaz rejestracji późniejszych znaków nie obowiązuje w przypadku, gdy podmiot uprawniony do wcześniej zarejestrowanych znaków wyrazi pisemną zgodę na rejestrację nowego znaku.
Ponadto na podstawie pierwszej nowelizacji każdy (to jest co najmniej dwie osoby) może zgłosić znak do wspólnego używania i uzyskać w ten sposób wspólne prawo ochronne. Do tej pory uzyskanie prawa na tego typu znak było zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorców. Nowością jest również możliwość dokonania podziału znaku towarowego w przypadku wniesienia przez osobę trzecią sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie znaku. Jeśli przedsiębiorca się obawia, że złożony przeciwko jego znakowi sprzeciw lub wniosek może zakończyć się utratą prawa do znaku, wówczas może wydzielić ze swojego prawa osobny znak, w stosunku do towarów lub usług, które uzna za niepodobne do tych będących podstawą sprzeciwu lub wniosku. Wskutek takiej czynności w przypadku unieważnienia znaku pierwotnego, przedsiębiorca zachowa znak, który wydzielił, dzięki czemu będzie mógł kontynuować swoją działalność.
Druga nowelizacja, która zacznie obowiązywać w połowie kwietnia 2016 r., i do której przedsiębiorcy powinni się już przygotowywać, zmieni system zgłaszania znaków i upodobni go do obowiązującego w systemie wspólnotowych znaków towarowych.
W Polsce działa obecnie tzw. system badawczy. Urząd Patentowy, badając zgłoszenie znaku, sprawdza bezwzględne przeszkody rejestracji:
- czy zgłoszony znak ma zdolność odróżniającą,